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虚拟货币涉刑事犯罪研究系列:挪用公司持有的虚拟货币,法院为何认定不构成挪用资金罪?

免费 杨天意 时长/课时:8分钟/0.18课时 1个月之前
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正 文

《刑法》第二百七十二条规定的挪用资金罪,是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。对于一些从事区块链业务的公司而言,由于自身的业务需要,公司资产中除了现金外,还可能存在部分虚拟货币。于此情况下,如果区块链公司的员工挪用了属于公司的虚拟货币,是否构成挪用资金罪?

我们先看一个判例。

案号:(2018)沪0115刑初845号

案件事实:

2017年3月6日至案发,被告人蔡某某担任上海佐某网络科技有限公司(以下简称“佐某公司”)副总经理,负责公司日常经营及管理,主管运营部、技术开发部等部门。2016年8月29日至案发,被告人张某某担任佐某公司运营部运营总监,负责公司业务运作、对外投资等。

2017年6月,被告人蔡某某安排被告人张某某投资购买上海阔某网络科技有限公司(以下简称“阔某公司”)代理销售的“超级现金”(英文名“hcash”)虚拟货币。同月,被告人张某某与阔某公司法定代表人梅某某商定,投资购买500万元人民币的超级现金。

被告人蔡某某向佐某公司股东代表徐某某汇报后,徐某某同意先行投资100万元。之后,徐某某不同意继续投资,被告人蔡某某遂与被告人张某某商定,利用二人的职务便利,私自挪用由蔡某某封存的佐某公司的“以太坊”(英文名Ethereum)虚拟货币2000ETH(“以太坊”的单位),作价400万元后作为二人的个人投资,同时口头约定平分收益。

2017年7月5日,被告人蔡某某通过其管理的电子钱包向梅某某的电子钱包转账“以太坊”2000ETH。2017年8月10日,梅某某通过其电子钱包向被告人张某某电子钱包转账“超级现金”147,599HSR(“超级现金”的单位)。2017年8月17日,被告人蔡某某与被告人张某某将其中的28,790HSR上交给公司,作为佐某公司投资100万元所购得的“超级现金”。

之后,为掩盖上述行为,被告人蔡某某安排被告人张某某抛售了近40,000HSR“超级现金”后又回购了2000ETH“以太坊”,并以2017年8月23日归还佐某公司“以太坊”电子钱包内。剩余的“超级现金”近80,000HSR被被告人蔡某某、张某某平分后占为己有。

2017年8月至9月期间,佐某公司在调查被告人张某某专项账户资金使用情况时,被告人蔡某某、张某某如实交代了上述行为,但拒绝上交收益。2017年9月13日,佐某公司报案。

本案中,被告人蔡某和张某为了谋取个人利益,利用职权挪用了公司持有的2000个以太坊(ETH),用于购买虚拟货币HCASH,并在买卖HCASH获利后将挪用的以太坊返还给公司。从案件事实来看,蔡某、张某“挪用”虚拟货币用于谋取私利并最终“归还”公司的行为,符合挪用资金罪的行为模式,公诉机关也以挪用资金罪对二人提起公诉。

那么,该案究竟是否构成挪用资金罪呢?

答案是,不构成。

从虚拟货币的法律属性来看,虚拟货币本身并不是 “法定货币”,本案被告人动用的虚拟货币ETH不属于货币,不能认定为“资金”。中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会发布的《关于防范比特币风险的通知》中明确规定,虚拟货币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,其不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正意义上的货币。该规定体现了我国金融监管部门对于虚拟货币的定性,即虚拟货币不是货币,其相应的表现形式当然亦不属于资金。

由此,虚拟货币本身因不具有货币属性,不属于挪用资金罪的犯罪对象——“资金”,因而挪用虚拟货币的行为不能构成挪用资金罪。

如果不构成挪用资金罪,本案又应当如何定罪?

本案审判机关最终认定被告人构成“非法获取计算机信息系统数据罪”。《刑法》第二百八十五条第二款规定的“非法获取计算机信息系统数据罪”,是指违反国家规定,侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段,获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据,或者对该计算机信息系统实施非法控制的行为。法院认定被告人的行为构成此罪的裁判理由如下:

其一,虚拟货币实质上是动态的数据组合,可视为计算机信息系统数据,虚拟货币是依据特定的算法,通过大量的计算产生,其本身属于电子数据。

其二,依据现有法律宜将窃取等非法手段获取虚拟财产的行为认定为非法获取计算机信息系统数据罪,最高人民法院研究室《关于利用计算机窃取他人游戏币非法销售获利如何定性问题的研究意见》中确定了将虚拟财产作为电子数据予以保护,将盗窃虚拟财产的行为认定为非法获取计算机信息系统数据罪,根据该意见,本案被告人未经公司同意擅自侵入公司电子钱包动用公司虚拟货币的行为,宜认定为非法获取计算机信息系统数据罪。

本律师认为,本案审判机关对公诉机关起诉的罪名进行了变更,根本原因在于审判机关与公诉机关在虚拟货币法律属性的认知上存在分歧。这也是司法实践中公、检、法等司法机关对虚拟货币定性存在一定误区的真实写照。本案最大的启示在于,法院最终认定本案构成“非法获取计算机信息系统数据罪”而非“挪用资金罪”,并给予二被告人相对较轻的判罚并适用缓刑,说明办理虚拟货币涉刑事案件的过程中,对虚拟货币法律属性的认定是适用法律、认定罪名的大前提。如果虚拟货币的定性存在错误,则案件的侦办、起诉、审查以及辩护工作都会陷入误区。关于虚拟货币定性的问题,各位读者可以参见作者公众号文章《我国法律对比特币等虚拟货币是如何定性的?》。


来源:微信公众号“易说刑辩”

版权声明:著作权归作者所有,如需转载,请联系作者获得授权,并注明作者信息及文章出处
发布:杨天意 编辑:点小读 责任编辑:点小读

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杨天意
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  暨南大学法律硕士,现为广东广强律师事务所高级合伙人,金融犯罪辩护中心主任

  专注于区块链领域、金融领域及新经济领域刑事辩护与合规业务

 


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